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依法治国直接联系到国家在各个方面的行政办理工作,特别是国家的行政法令办理,依法行政是建立法治国家和依法治国的重要内容,依法治国的战略在必定的意义上就是依法行政。施行和坚持依法治国,就是使得国家的各项办理工作逐渐走上规范,进而到达法制化的规范;依照宪法和法令的规矩,经过各种途径和方法参加办理国家、办理经济文化事业、办理社会事务;就是逐渐完成社会主义民主的法制化、法令化。 行政诉讼准则的建立,在法令和行政办理的体系及从国家办理的角度上彻底改动了中国几千年来“民”不能毫不隐讳告“官”的历史,完成了行政机关和法令、法规授权的 安排在行政办理活动中一旦与办理相对人发作行政争议或呈现了自身不作为(应作而不作)的状况,就可能要依照办理相对人的意愿,承受司法检查。行政诉讼就是公民法院经过审理行政诉讼案子,对行政机关作出或应作不作的具体行政行为是否合法,施行司法监督的重要法令准则。 咱们知道,在行政机关施行行政办理的过程中,不可避免地会发作大量的各种性质不同的行政争议,要处理这些在不平等的办理与被办理的过程中呈现的矛盾,只要经过恰当的途径和依照必定的法定程序才干终究使得行政争议得以顺畅处置。因为行政机关及其工作人员与公民、法人以及其他安排的联系不同于一般民与民之间的联系,这种联系 的好与坏不只与行政办理全局紧密相联,并且直接触及国家政权的稳固,我国自古就有“官民定则全国定,官民乱则全国乱”的说法。所以,当时“官”与民之间的联系在必定意义上决议了其在一切影响社会安稳的要素中占有着至关重要的方位。从阶级斗争到经济建造,从方案经济到商场经济,社会结构在改革开放的大潮中发作了巨大的改动,正是这种结构性的社会变异,使得公民、法人和悉数社会安排有了各自的利益需求法令维护的火急愿望,从而也就导致了其依据自身归纳利益而萌宣布的激烈的主人认识。在商场经济的环境里,人们逐渐地将以领导的讲话和内部的规矩或红头文件作为衡量事物对错规范的传统习气,转移到以法令的具体规矩为规范上来,这是社会发展到必定阶段的必定现象。行政诉讼法这一监督当地各级公民政府依法行使行政职权的法令,在有用的施行过程中,不只能起到了监督国家机关及其公务员依法行政的作用,并且还能够带动行政法令水平的进步。 从我国立法的状况看,应该说,无法可依的历史现已根本完毕了,现在法令必严的问 题是首要的问题。商标法是直接完成维权的法令,而行政诉讼法则是监督维权是否到位 、行政机关是否实行了法定责任的一部重要的社会主义初级阶段的高档法令。以1988年末为例,当时除宪法外,全国人大及其常委会共经过法令69件,修正补充法令的规矩19件,有关法令问题的决议35件,三项合计123件;同期国务院拟定的行政法规500余件,当地性法规1072件。这些法令、法规的内容又多是关于行政办理方面的,如《档案法》 、《审计法》、《海关法》、《土地办理法》、《森林法》、《药品办理法》等,均属 于部分行政办理的范畴,尚缺少归纳性的对行政机关施行监督的法令。1989年4月4日颁 布的《中华公民共和国行政诉讼法》,是我国行政法制建造的里程碑式的重要法令。19 90年10月1日《行政诉讼法》施行今后,我国的法治建造状况发作了极端严重的改动, 从总体上看,法令、法规根本覆盖了一切的行政办理范畴。截止到2003年末,全国人大 及其常委会拟定的法令、法规和法令问题的决议已多达450多件,国务院拟定的行政法 规达950多件,当地性法规矩高达7900多件。而归纳性的行政法令和法规除行政诉讼法 以外,还颁布有《国家补偿法》、《行政处罚法》、《立法法》、《行政复议法》、《行政答应法》等等。这阐明,在当代中国,“无法可依”的历史局势现已根本完毕。其重要的标志就是,行政机关在其各个行政法令范畴里的活动,以及对行违法行为的诉讼和补救,根本做到了有法可依。现在正在拟定中的《行政程序法》,其根本的构思就是要将行政法令机关的一切活动均纳入到法治轨道。不只在实体上,并且在程序上都要做 到有法可依。 一、行政法令人员的法制观念 行政领导的法制观念是行政法令人员应当具有的法令认识,这儿简要叙说。 1.法定职权的观念。领导干部建立法制观念的根本表现方法,就是依照法令、法规和 有用规章的具体规矩,认真地实行赋予本部分的法定职权。在法令过程中,绝不允许在法令、法规和规章已断定的状况下自行批改法定职权和寻求“法外权力”。在我国,行政机关职权的获得是经全国或当地公民代表大会和国务院断定颁发的。非经法定程序的承认,任何单位、集体及个人均无权改动、革除、停止法令、法规断定的某行政机关的 法定职权。商场经济是以“权力”为本位,而方案经济则是以“权力”为本位,两者是 天壤之其他;商场经济条件下的产品规矩是权力和责任对等的,以责任为本位;商场经济条件下的法令规矩对错品格性的,发起法令面前人人平等。方案经济时代发起的不管分内分外,只要是公民需求的就是咱们神圣责任的观念,正在被商场经济中有必要强谐和断定的法定责任的观念所代替。法定职权观念是一个领导干部确立遵法、法令观念的根底和资历。 2.首要垂范的观念。在国家的行政办理活动中,任何人在没有法令、法规为依据的情 况下,既不能随意掠夺公民、法人或其他安排的合法权益;也不能以任何理由为托言增 加公民、法人或其他安排新的责任。遵遵法令、法规,恪守高档其他法令文件,是衡量一个行政领导是否遵纪遵法的一个重要主、客观规范。行政法令人员首要法令是法制观念的中心。 3.无权结局的观念。在国家的行政办理活动中呈现的“官与民”争议是一种正常的现 象。权力的施行需求监督。任何行政“授权”或行政机关直接做出的处理决议,均不具有扫除行政或司法监督的终究裁决权。作出行政行为的部分不具有自己有用评判自己的行为是否正确的资历,不能对自己作出的具体行政行为享有终究的裁判权。这是领导干部依法行使行政职权的一个根本法制观念。 4.恪守程序的观念。程序是保证实体的要害,是不容忽视的重要的法令内容。因为较长时间构成的行政法令的传统习气比较根深柢固,以至于常常发作“轻程序、重实体”的现象。遵遵法定程序是法制社会的要求,“公正、揭露、公正”是行政法令人员始终要坚持的一个法令准则。遵遵法定程序不只仅是为了实体的正确,而更为重要的是体现了一个国家法制水平的凹凸。重视法定程序是领导干部实行法定责任的另一个根本的法制观念。 5.违法必究的观念。国家的行政办理内容繁多,触及的行政办理范畴方方面面。在这种状况复杂的环境里,假如行政领导要求自己或自己的属下作出的办理行为千真万确、无一误差,是根本不可能的。权力需求监督,但更需求救助。依照宪法和法令的要求,对那些确定现实不清、运用法令不妥、不遵遵法定程序的行政行为和滥用职权、逾越职权以及其他种种的违法行为都要相应承当法令责任。对由此形成公民、法人或其他安排 在人身和产业方面危害的,要承当国家补偿责任。一起,对形成危害结果负有成心或严重过失的工作人员,要担任行使追偿其部分或悉数的补偿费用的行政责任。法令必严、违法必纠,从而到达取信于民的意图。这是现代领导干部应当遵从的一个行为规范。 二、商标法在施行过程中的几个具体问题 咱们国家参加世贸安排今后,商标的注册、检查和评定机制跟着《商标法》的修正发 生了严重的改动,一些具体问题也随之发作。 (一)商标的注册是否受本年7月1日收效的《行政答应法》的调整 依据《行政答应法》关于立法意图、准则和答应规模的设定以及施行机关等具体规矩 ,一起结合商标案子的特点,我个人以为,因为专利、商标均不是以普遍制止为条件,而注册的意图在于运用法令的手法维护其常识产权。恳求专利和商标注册的意图与恳求 行政答应有本质上的显着差异,行政答应法是行政答应设定的底线规范,相对而言的专利法和商标法已依照世界上的维护准则和国内的具体状况做出了清晰的规矩,这个规矩是对专利和商标事项做出的特殊性规矩,应当予以履行。恳求专利和商标注册与恳求行政答应有以下不同:首要,专利恳求和商标注册所恳求的事项在于恳求国家对其的常识 产权给予维护,不受侵略,这种恳求具有显着的备案特征;其次,专利和商标的恳求注 册人所恳求的事项特征显着,差异显着,假如把专利和商标的注册一概适用行政答应法调整,则会使得常识产权的法令体系发作混乱;再次,有关常识产权的维护在世界和国内已有一套比较完好和行之有用的法令体系,实践证明也是有用的。因而,专利恳求和商标注册行为不属于行政答应的统辖规模。这个意见可能与其他专家的观念有收支,特在此阐明。 (二)关于商标的相同近似问题 商标法修正今后,我院行政审判庭共受理各类商标行政案子100件。其间,商标局为被 告的22件,商评委为被告的78件。现在已审结72件,其间,被告败诉20件,占已结案子的27.8%。在败诉的20件中,触及商评委的有12件,而12件败诉的案子中,因商标的相 同近似判别问题占有8件,占12件败诉案子的66.7%。经过以上数字能够看出:一是商标 涉诉案子的数量在逐渐增加;二是从现在的简略数字能够看出,商标涉诉案子中触及“相同近似”问题的占有较大的份额。因为商标的“相同近似”问题在法令上没有具体的清晰规范,以至于对构成“相同近似”片面判别的自由裁量空间比较大。比方,1988年经国家旅游局同意的国旅和青旅的英文称号缩写为CYTS和CITS,两者差异在Y和I.对此,商标行政主管机关以为,两商标读音近似,字体的表现方法在全体上无显着差异,容易形成消费者的混杂和误认。经我院行政审判庭审理以为,确定相同或近似的规范是商标的显着差异和是否容易形成大众的混杂。恳求商标与引用商标的英文缩写称号大众一般会考虑称号构成字母所代表意义的差别。相同,商标的运用一般存在于相关地域并相关于相关大众,依据相关大众对两商标的重视和认知程度,不会导致相关大众的混杂和误认。因而,判定两商标不相近似。判定后,商标行政主管机关没有上诉。这个判定有必定的指导意义,对商标的“相同近似”问题,除了考虑同种相似产品、相关人群的重视、运用习气以外,恳求商标与引用商标是否构成“相同近似”应着重考虑两者运用的特定商业规模,而不是随意的个人片面幻想。“在视觉上难于差异的商标”持续作为商 标主管机关的判别规范值得引起留意。 (三)关于商标行政主管机关的审理期限问题 尽管修正后的《商标法》加强了对驰名商标的维护。但注册主义依旧是我国《商标法》的主导性准则,商标的注册依旧是发作商标权的主要途径,商标局的核准注册行为必定意义上带有授权性质。由此衍生的问题是:一方面,一个被开始审定布告的商标,在三个月的贰言期内,恳求人是不具有商标专有权力的,只要比及授权布告之日;另一方面,依据行政行为的存续力理论,行政行为做出后并非立刻具有完好的存续力,其方法 存续力的具有以法定申述期间届满时或许经司法程序未被吊销或许承认违法为条件,在此期间,行政行为的合法性是能够应战的。一个被商标局核准注册的商标在被商标一切人或许好坏联系人提出贰言的状况下,或许经商标评定委员会最终驳回贰言而予以布告 注册,商标贰言人就该裁决寻求司法救助的景象下,注册商标权人依据核准注册行为获得的商标权将处于不断定的状况。从我院审理商标行政案子的状况看,一切救助程序的完成大体要经过2年左右的时间,有的甚至更长,更有相对人1995年即向商标行政主管 机关提出了贰言,但主管机关在2002年末方作出裁决的实例。 这些问题在于,作为使消费者差异不同产品的商标,其彰显有赖于商家的接连的商场行为以及商场、产品和消费者的互动。且商标权自身具有笼统性和无形产业的特点,由此不扫除商标退化为产品通用称号等淡化现象。因为在上述程序中,商标权力处于不确 定状况,相关的争议亦处于未决状况,那么,在商场中商标权人是否应该就存在贰言的商标持续投入资金、持续构件商标和自己产品之间的联系?假如其投入资金,可能存在商标被吊销后,其投入没有产出的危险;假如其不投入资金,那么几年的时间,其商标可能现已不再具有本来的辨认作用,即使最终获得了商标的专用权,该商标所包含的价值现已大打折扣,商标权人在此处于两难的地步。另外,关于此阶段的商标侵权行为,商标权力人(尽管被贰言),是否应该寻求法令救助呢?假如不恳求救助,那么就存在自己的商标被淡化的可能。 因而,上述程序期间的缩短问题,不只联系到相关人员的权益维护,还和法令次序的安稳休戚相关。在上述程序中,依据《行政诉讼法》的规矩,法院的审理期限能够说是 固定的,一二审分别为三个月和两个月,并且法令关于立案、上诉移送等都规矩了较为严厉的期限,对审理期限的延伸也规矩了严厉的同意程序。而在现有的《商标法》及其 施行法令中,关于商标行政主管机关应做出相应决议的期限没有清晰规矩。现行的《商标法》第35条尽管规矩了,“对商标注册恳求和商标复审恳求应当及时进行检查”,可是对具体的期限依然没有做出规矩,“及时”自身也仅仅是一个非常准则和笼统的规矩,缺少可履行性。相同,在《商标评定规矩》中,尽管对比如辩论期间等进行了规矩,但对评定决议的做出期间亦没有进行规矩。这恐怕就是几年才作出决议的重要原因。 咱们无意探求《商标法》及其施行法令未具体规矩商标局和商标评定委员会决议期限的立法原因,但在上述问题面前,赶快的经过规范性文件的方法设定商标局和商标评定委员会贰言等程序的审理期间,无疑是火急的。相同性质的专利复审委员会,在《专利法》及其施行细则就审理期限没有作规矩的景象下,经过内部文件的方法就上述期间进行了规矩,现已收到了较好的法令和社会作用
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